美國發(fā)明專利申請是如何定義的?
世界各個國家對于發(fā)明專利的申請都是非常重視的態(tài)度,尤其像美國這個國家,是世界上對發(fā)明專利立法保護最早的國家之一。那么,美國發(fā)明專利申請是如何定義的?又有幾個人了解呢?發(fā)明創(chuàng)造的定義都有些什么內(nèi)容呢?小編的印象當中,關(guān)于發(fā)明專利的定義大致上:第一,發(fā)現(xiàn)或者科學(xué)理論以及數(shù)學(xué)方法、美學(xué)創(chuàng)造;第二,美學(xué)創(chuàng)造;第三,進行智力活動、游戲或者商業(yè)活動經(jīng)營的方案或者規(guī)則以及方法,再以及計算機程序本身;第四,信息的表述。那么,接下來我們就來了解美國發(fā)明專利申請是如何定義的?
美國發(fā)明專利申請是如何定義的?
適用美國發(fā)明專利申請的美國專利法,對于發(fā)明專利的定義其實顯得有些古老,同時也顯得非常的古怪。為什么小編會這么說呢?我們可以看看美國專利法當中第100條例將發(fā)明定義為發(fā)明或者發(fā)現(xiàn),這樣令人感到茫然,世界沒有任何其他國家的專利法采用與美國類似的定義。美國專利法第101條規(guī)定了四種可以獲得專利保護的主題,即方法、設(shè)備、產(chǎn)品或者物質(zhì)成分,然而美國的專利實踐表明,僅僅依據(jù)美國專利法第101 條的規(guī)定實際上很難區(qū)分哪些主題屬于能夠被授予專利權(quán)的“發(fā)明”范疇,哪些主題不屬于該范疇。既然如此,形成實際判斷標準的重任就不得不由美國聯(lián)邦最高法院及其下屬法院來承擔。
雖然美國專利法的定義一直保持未變,但是美國法院通過判例建立的關(guān)于何種主題能夠被授予專利權(quán)的判斷標準卻始終處于不斷了以調(diào)整的狀態(tài),各種說法撲朔迷離,要想從中準確歸納出能夠作為依據(jù)的判斷準則殊非易事,這是采用判例法制度的國家經(jīng)常出現(xiàn)的情況。事實上,美國的專利實踐也從來沒有將可以獲得專利保護的主題范圍擴大到如此程度。
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