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關于植物新品種保護,你關心的問題都在這里...

   日期:2025-04-27 09:08:56     來源:專利     作者:中企檢測認證網     瀏覽:77    評論:0
核心提示:植物新品種權申請前要考慮哪些問題?首先,需要正確選擇申請時機和申請國。我國實行先申請原則,所以申請日是判別品種是否具有新穎性和特異

植物新品種權申請前要考慮哪些問題?

首先,需要正確選擇申請時機和申請國。我國實行先申請原則,所以申請日是判別品種是否具有新穎性和特異性的關鍵日期。過早申請可能導致申請品種不具備一致性或穩定性而被駁回,過晚申請可能導致申請品種已被公開。綜合考慮,申請時機可以選擇在育種工作基本完成之時。另外,植物品種權具有地域性。只有在指定國家申請并獲得植物新品種權,才能在該國獲得相應法律保護。所以,一個好的新品種可以考慮向國外申請。如果是特別好尤其是有望在國際市場發展的品種更需要積極申請外國的品種權保護。

其次,要從經濟利益角度綜合考慮。申請植物新品種權需要繳納申請費等多項費用,同時申請人在申請過程中也需要付出人力、物力和財力。所以,申請人在申請前最好對自己的新品種做一個全面的評估,比如新品種的競爭優勢、開發前景、生產難易程度、市場需求、經濟價值等,綜合考慮評估結果再決定是否申請。

最后,目前越來越多企業意識到品種權也需要戰略布局,所以在申請新品種權時也可以適當考慮從這一角度來布局。比如品種類似但用途不同并且具有市場價值,可以考慮一并申請,再比如即有親本又有雜交種時可以考慮全都保護并且先親本后雜交等。通過合理布局,可以更有效地鞏固保護力量,進而確保市場份額。

如何明確委托、合作研發的植物品種

對于植物品種的權利歸屬涉及新品種的申請權和品種權。申請權是品種權取得的前提,其最終還是為了取得品種權,進而獲得市場利益。品種權是私權的一種,其權利的歸屬可發揮私法的自治原則。所以植物品種的權利歸屬,也可以分為基于育種事實行為的原始取得、基于法律規定或合同約定的原始取得以及基于合同約定的繼受取得。

針對委托、合作研發的植物品種的權利,《植物新品種保護條例》中第七條第二款中規定了“委托育種或者合作育種,品種權的歸屬由當事人在合同中約定;沒有合同約定的,品種權屬于受委托完成或者共同完成育種的單位或者個人”。對于有合同約定的委托育種或合作育種的品種權歸屬,基于合同約定而原始取得;沒有合同約定的品種權歸屬,則基于育種事實行為而原始取得。

由此可見,雖然委托方沒有直接從事育種工作,但也可以通過委托育種的形式、按照合同約定依法取得品種權。但是在沒有合同約定的情況下,品種權則屬于完成新品種培育的受委托方。同樣,對于合作育種,其品種權可以按照合同進行約定,沒有合同約定,則屬于共同完成育種的單位和個人。

因此,委托方和受委托方、合作雙方,均應當注重合同的訂立。在合同中明確約定雙方的權利義務、權利歸屬問題,以及未得到申請權人許可擅自申請的法律后果。

植物新品種權的實施有哪些形式和種類?

植物新品種權的實施是將已獲得授權的植物新品種應用于農業生產中。可以分為以下三種形式:自己實施、許可他人實施和強制許可實施

自己實施就是品種權人自行生產、銷售授權品種的繁殖材料。

許可他人實施是指品種權人通過許可他人生產、銷售或利用其已授權品種的繁殖材料。這種許可可以為品種權人帶來經濟上的獲益。品種權人許可的是生產權、銷售權或使用權等,是一種有償轉讓,但是品種權仍然歸屬品種權人。

強制許可實施是指審批機關為了國家利益或公眾利益,針對品種權人在規定的期限內未實施或者未充分實施其品種權時所做出的許可他人實施其品種的強制性決定。

具體來說,許可他人實施又可以分為以下幾種:

1.獨占許可

是指品種權人以合同形式對授權品種擁有獨占使用權的一種許可。即只有被許可人可以使用品種權人的授權品種,其他任何第三方以及品種權人都不能夠在合同規定的區域和時間范圍內使用該品種。同時,在合同期限內,品種權人也不能夠再將該授權品種許可給第三方,只有在合同期滿或合同以外的區域,品種權人擁有自己或許可他人生產、銷售或使用該品種的權利。

2.獨家許可

是指品種權人授予被許可人在一定的條件(特定的時間或區域)下的獨家實施授權品種的權利。與獨占許可不同的是,品種權人自己仍然保留實施該授權品種的權利,但是品種權人必須同時保證不再向第三方授予在上述合同規定的條件內實施該授權品種的權利。

3.普通許可

是指品種權人在同一區域內將授權品種的生產、銷售和使用權同時許可多方使用,同時自己仍然保留生產、銷售和使用該授權品種的權利。

植物新品種權轉讓如何才能生效?

植物新品種的申請權和品種權可以依法轉讓。我國《植物新品種保護條例》及其實施細則對品種權轉讓程序作了較為嚴格的規定:

1.審批的要求

中國的單位或者個人就其在國內培育的植物新品種向外國人轉讓申請權或者品種權時,應當經審批機關批準。

國有單位在國內轉讓申請權或者品種權的,應當按照國家有關規定報經有關行政主管部門批準。

2.訂立書面合同

《植物新品種保護條例》第九條規定,“轉讓申請權或者品種權的,當事人必須訂立書面合同”。沒有書面合同,轉讓不能成立。其目的是為了品種權轉讓安全、穩妥,防止權利轉讓糾紛的產生。

3.登記和公告

《植物新品種保護條例》第九條還規定,轉讓申請權或者品種權的應當向審批機關登記,由審批機關予以公告。這就是說,當事人應向審批機關提出登記要求,審批機關將該品種權轉讓以及由此引起的所有權變更、品種權人變更等事實,登記在品種權登記簿上。只有在審批機關做了登記后才算完成品種權轉移的手續,自審批機關公告之日起,新的品種權人就成為該品種權的所有人。

如何確定申請品種的近似品種?

《中華人民共和國植物新品種保護條例實施細則》第二十一條第二款中明確規定了所稱近似品種是指在所有已知植物品種中,相關特征或者特性與申請品種最為相似的品種。

所以,確定申請品種的近似品種可以從以下幾個方面考慮:首先,近似品種必須是已知品種;其次,最優先考慮與申請品種具有親緣關系的品種,比如是相同的種屬范圍之內的;最后,選擇同一類型的因此,建議獲得品種權的公司在使用該植物新品種時,附加本公司具有顯著特征的商標,作為整體使用,不宜將植物新品種直接作為商標使用。

如果有人將某被授予品種權的植物新品種作為商標申請注冊在種子、谷物等相關商品上,妨礙他人正當使用,若該商標尚處在異議期內,則任何人可依據《商標法》第三十三條,向商標局提交異議,請求對該商標不予核準注冊。如果該商標已取得注冊,則可依據《商標法》第四十四條,請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。

同時,《商標法》第十一條第二款規定“前款所列標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊”。也就是說,當某一被授予品種權的植物新品種經過申請人長期大量使用,廣泛宣傳,使公眾忽視其本來的含義,而將其與使用者建立聯系,在不損害其他市場競爭者權益與公共利益的前提下,理論上存在被注冊為商標的可能性。當然,對這種情況的判定要求是十分苛刻嚴格的,除非申請人已進行大量前期投入,放棄長期使用的商標損失巨大,否則不建議冒此風險。

在形態學和生物學特征方面與申請品種相近的,性狀差異不宜過多。

具體的選擇方法可以采用以下方法:(1)性狀分組對比,通過比較形狀上的差別,突出特征特性(通常以外觀形態為主);(2)分子指紋圖譜,利用分子圖譜技術可以快速輔助近似品種的篩選;(3)類群分析,其中的分子標記技術對于輔助近似品種選擇非常有效。

植物新品種是否可以在谷種等相關商品上申請注冊商標?

我國《商標法》第十一條第一款規定,僅有本商品的通用名稱的標志不得作為商標注冊。商標的通用名稱本身是為了給本行業的生產者或經營者在其生產經營活動中共同使用,不能區分商品服務來源,不具有商標的識別性。且通用名稱屬于公共資源,如注冊為商標注冊人享有排他性權利,剝奪了其他生產經營者的合法權益,影響正常經濟秩序,從這個角度講,通用名稱也不應為一家壟斷使用。

根據《主要農作物品種審定辦法》《植物新品種保護條例》的規定,審定公告公布的品種名稱和授予品種權的植物新品種名稱經注冊登記后即為該品種的通用名稱。因此,被授予品種權的植物新品種若注冊在種子、谷物等相關商品上,構成了該商品的通用名稱,是不應獲得商標注冊的。

需要值得注意的是,本規定強調“僅有本商品的通用名稱”,也就是說如果標志中是通用名稱與其他具有顯著特征的要素組合在一起,使標志整體具有了顯著特征,則可以考慮給予整體注冊。

植物新品種是否可以在中國申請專利保護?

由于植物是有生命的,因此傳統的生物學方法很難保持重復性。根據《專利法》第二十五條第一款第(四)項的規定,植物品種不能被授予專利權。《專利法》所稱的植物,是指可以借助光合作用,以水、二氧化碳和無機鹽等無機物合成碳水化合物、蛋白質來維系生存,并通常不發生移動的生物。植物品種可以通過《專利法》以外的其他法律法規保護,例如,植物新品種可以通過《植物新品種保護條例》給予保護。

《專利法》中所提到的植物是廣義的,植物品種包括各種分類階元的植物、植物體及植物體的繁殖材料。可以借助光合作用,以水、二氧化碳和無機鹽等無機物合成碳水化合物、蛋白質來維系生存的植物的單個植株及其繁殖材料(如種子等),均屬于植物品種范疇,不能申請專利保護。植物細胞、組織和器官如果不具有上述的特性,不認為是植物品種,能夠申請專利保護。

【例】一種百合鱗莖,其特征在于通過莖尖培養的組培技術脫毒獲得,取含生長點0.5~1cm長的芽尖,接種到誘導培養基;所述誘導培養基為MS+6-BA2.0mg/L+KT0.5-2.0mg/L+益培隆殺菌劑5ml/L+蔗糖30g/L+瓊脂粉3.5g/L,pH5.8.

百合鱗莖雖然僅為百合的營養器官,但是根據百合的植物特性,其鱗莖本身即可作為無性繁殖材料,因此,該百合鱗莖屬于植物品種,因此不能申請專利保護。

【例】一種稻類植物,其特征在于具有紫色葉鞘,并具有光溫敏核不育基因,其育性受關照、溫度控制,能夠用于水稻雜交育種或常規育種。

《專利法》意義上的植物品種包括了各分類階元的植物、植物體及植物體的繁殖材料。所述的稻類植物雖不屬于嚴格意義上的植物分類學植物品種階元,但具有上述《專利法》所稱的植物特性,屬于植物品種的范疇,因此不能申請專利保護。

【例】一種植物細胞,其含有如SEQ ID NO:1所示的抗稻瘟病基因,并可操作地與種子特異性啟動子連接。

如果在說明書中沒有給出任何相關植物細胞可以分化生長為完整植物的描述,在這種情況下屬于不可繁殖材料,因此不認為是植物品種,可以申請專利保護。

需要進一步說明的是,對于轉基因植物,是當前普遍關注和討論的一種植物類型,它雖然通過了人為干預,將外源基因通過生物學手段導入目的植物體內,形成具有新的特征或特性的植物而區別于原始受體植物,但由于轉基因植物本身可以借助光合作用,以水、二氧化碳和無機鹽等無機物合成碳水化合物、蛋白質來維系生存,屬于《專利法》意義上的植物品種范疇,因此不能申請專利保護。

【例】一種轉基因棉花植物,其包含外源核酸序列,所述序列編碼鱗翅目昆蟲抑制蛋白。

所述棉花轉基因植物,其包含人工導入的外源核酸,具有抗鱗翅目昆蟲特征。但由于其具有《專利法》意義上的植物特性,其可以借助光合作用,以水、二氧化碳和無機鹽等無機物合成碳水化合物、蛋白質來維系生存,屬于植物品種范疇,因此不能申請專利保護。

植物的生產方法或植物育種方法如何才能獲得專利權?

根據《專利法》第二十五條第一款第(四)項的規定,動物和植物品種不能被授予專利權。在該條第二款,同時規定:“對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權”。由此可見,植物的生產方法是可以申請專利保護的。

此外,《專利審查指南》第二部分第一章第4.4節指出,該條款中所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產植物和動物主要是生物學的方法。一種方法是否屬于“主要是生物學的方法”,取決于在該方法中人的技術介入程度。如果人的技術介入程度對該方法所要達到的目的或者效果起到了主要的控制作用或者決定性作用,則這種方法不屬于“主要是生物學的方法”。

在審查實踐中,為了達到獲得專利保護的目的,一方面,要確保請求保護的方法不屬于上述“主要是生物學的方法”。另一方面,由于植物的生產方法、尤其是育種方法,往往涉及很多常規操作步驟,因此創造性的建立有一定難度。以育種方法為例,為了建立創造性,可以從母本和父本選擇的難易、雜交后代的形狀等方面進行撰寫。

例如,一項權利要求請求保護一種松花菜胞質雄性不育系和保持系的育種方法,限定了一系列雜交和篩選步驟。初看起來,所涉及的步驟均為常規操作,所以審查員認為請求保護的技術方案不具備創造性。但申請人巧妙地答辯成功克服了上述問題。申請人認為,從父母本的選擇方面,上述方法打破了常規,選擇“硬花型白菜花”作為母本,而不是選擇“松花型”的植物品種。此外,申請人認為,對父母本材料具體參數的限定,也不是常規試驗進行調整就可以得出的。此外,申請人結合實施例證明了雜交后代的優異特性。最終,相關申請獲得了成功授權。

再如,對于植物的生產方法,在實踐中大量存在的是轉基因植物的生產方法。一般而言,如果基因本身具備新穎性和創造性,將該基因轉入植物中產生轉基因植物的方法也具備新穎性和創造性。在說明書中,建議描述通過請求保護的方法獲得的轉基因植物有哪些優良性狀。

由此可見,對于此類方法而言,也和生物領域的其他發明一樣,需要從發明所要解決的技術問題、取得的技術效果出發,建立創造性。說明書實施例中對技術效果的描述往往在創造性的建立中起到至關重要的作用。

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